Правовая характеристика уголовно-правовых отношений в России

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Правовая характеристика уголовно-правовых отношений в России». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Краткая информация

Опытный специалист, судебная практика ― более 16 лет. За время своей деятельности работал как с гражданами, так и с юридическими лицами. Разносторонняя практика позволяет взглянуть на любую проблему, в том числе в сфере уголовного права, с разных сторон.

Судебная практика

Настоящее призвание нашел в решении проблем уголовного права. Занимается адвокатской защитой уже несколько лет, выиграно более 3000 дел. К каждой ситуации подходит, как к уникальной, изучает все особенности, до мельчайших подробностей. Это и позволяет похвастаться столь высокой результативностью (около 98% процессов ― в пользу клиента).

Правовая характеристика уголовно-правовых отношений в России

Уголовное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности либо освобождения от уголовной ответственности и наказания. Кроме того, под уголовным правом может пониматься раздел правовой науки, изучающий данную правовую отрасль, а также учебная дисциплина, в рамках которой изучаются как правовые нормы, так и общетеоретические положения.

Специалисты не имеют единого мнения относительно вопроса происхождения и первоначального смысла определения уголовного права. В настоящее время под этим определением понимается: правовая, законодательная, научная отрасль, а также образовательная дисциплина.

Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с совершением преступлений, назначением наказаний за данные деяния и применением различных мер законодательного характера.

Нормы уголовного права позволяют определить задачи законодательства и границы его действий, принципы и основания привлечения к ответственности, сферу преступных деяний, способы освобождения от уголовного преследования.

Уголовное законодательство Российской Федерации, рассматриваемое в разрезе правовой отрасли, имеет общие признаки и отличительные черты, которые имеют отраслевую принадлежность, задачи, предмет и метод.

  • В качестве отрасли система уголовного законодательства представлена в виде совокупности законов и норм.
  • В качестве юридической науки право несет в себе нагрузку исследовательской деятельности, нацеленной на получение новых знаний и теоретических концепций.
  • В качестве дисциплины цель уголовного права заключается в приобретении соответствующих знаний будущими юристами.

Возникновение уголовного права можно считать проявлением признаков цивилизованного и культурного общества. Некоторые запреты, которые дошли и до наших дней, были закреплены еще в библейских заповедях.

До сегодняшнего дня нормы уголовного права затрагивают практически каждую составляющую жизни общества, что проявляется в охране отношений от посягательств, имеющих признаки уголовных деяний. Большое значение данных норм заключается в предотвращении преступных действий и воспитания в обществе уважительного отношения к закону и правам остальных участников общественной жизни.

Действующее уголовное законодательство является результатом длительной истории становления отрасли, ее изучения, понимания и совершенствования.

На протяжении периода времени, равного более тысячи лет, уголовное законодательство России являлось обособленной сферой. И сегодня ученые дискутируют по поводу некоторых периодизаций.

Если сегодня применение норм уголовного законодательства основано на Уголовном кодексе, то сотни лет назад такие действия осуществлялись на основании Русской Правды, Судебников, Уголовных уложений, Декретов и других документах.

Уголовное законодательство состоит из двух частей – Общей и Особенной. Обе части представляют в совокупности органическое единство, но вместе с тем существенно различаются по характеру норм. Общая часть состоит из 6 разделов — 15 глав, статьи которых раскрывают общие положения, понятие преступления, наказания, его цели и виды.

Непрекращающееся развитие российского уголовного законодательства выразилось в современном УК.

Действующий правовой акт наделен четкой структурой, способствующей легкому пониманию основ и положений, а также процессу применения норм к общественным отношением.

Кодекс содержит в себе Общую и Основную части, каждая из которых имеет собственный функционал, при том, что нормы каждой из них имеют тесную взаимосвязь и взаимообусловленность.

Изучая Общую часть, можно определить принципы и задачи уголовного законодательства, основания ответственности, ее пределы, процедуры назначения, виды и процедуру освобождения от нее.

В Особенную часть вошли нормы, определяющие преступные деяния, виды и размеры наказания за их совершение.

Обе части имеют разделы, складывающие главы и включающие в себя статьи. Каждая отдельная статья включается в себя правовую норму запрещающего характера. Как правило, такие нормы запрещают совершать определенные действия, но в некоторых случаях, преступным может считаться и бездеятельность.

Нормы разделены на части, составленные из пунктов. Структура нормы включает в себя:

  • гипотезу, определяющую условия применения норм;
  • диспозицию, устанавливающую правило требуемого поведения;
  • санкцию, представляющую наказание за нарушение диспозиции.

Ориентирование в УК позволяет четко определять и применять нормы основы уголовного законодательства в практической деятельности.

Уголовное право относится к той отрасли, которая призвана регулировать общественные отношения, не допускать противоправных посягательств и определять ответственность за нарушение определенных законодателем правил поведения.

Основным правовым документом, определяющим положения и задачи отрасли, является УК. Кодекс содержит в себе Общую и Особенную части, позволяющие квалифицировать действия лиц с точки зрения уголовного закона, определять общественную опасность таких действий и наказание за их совершение. Документ содержит в себе нормы, освобождающие лиц от ответственности.

Статьей 2 УК определены основные задачи, достижение которых является целью всей правовой отрасли. Основы уголовного законодательства направлены на:

  • охрану тех прав и свобод, которыми наделены граждане и юридические лица;
  • охрану принадлежащей им собственности;
  • охрану правопорядка в общественной среде;
  • обеспечение мира и всеобщей безопасности;
  • исполнение предупредительных мер в отношении деяний, несущих опасность для общества и его интересов;
  • охрану государственных интересов от посягательств.

Уголовное законодательство Российской Федерации имеет длительную историю развития, уходящую корнями на тысячу лет назад.

Со времен Киевской Руси жизнь и здоровье личности защищались государством. Некоторые виды ответственности применялись ко многим посягательствам на личность. Русская Правда содержала понятие душегубства, что является современным убийством. В качестве наказания применялась смертная казнь путем отсечения головы.

В Судебниках, изданных во время правления Петра I, была создана целая система правовых норм, касающихся деяний, направленных на лишение жизни и причинение вреда ей.

Наиболее ярким законодательным актом стало Уложение, содержащее наказания уголовные и исправительные. Документ действовал на протяжении 40 лет, начиная с 1845 года. Под современным убийством понималось смертоубийство.

Для времен царской России было характерно Уголовное уложение, появившееся в 1903 году и отличавшееся качественной систематизацией и компактностью. В документе появилось понятие убийства с намерением, которое предполагало умысел. Было предусмотрено наказание и за убийство в состоянии раздражения, запальчивости.

Советский УК от 1922 года содержал в себе пять групп преступлений, связанных с личностью.

В 1926 году был принят УК РСФСР, который немногим отличался от прежнего законодательного акта. На данном историческом этапе наказание за убийство было довольно мягким и не предусматривало длительного срока заключения.

Принятый в 1960 году УК закрепил в себе более строгие наказания за убийство. Наиболее тяжким продолжало считаться убийство с умыслом.

Действующий в 2016 году УК стал результатом исследования многолетнего опыта, отразил современный подход к деяниям и наказаниям за них. Появление новых видов опасных действий является основанием для внесения изменений в УК.

Специфика положения уголовного права в системе правового регулирования деятельности общества и его членов, обусловленная его задачами, функциями, методами, определяет и специфику вызываемых им к жизни уголовно-правовых отношений (правоотношений).

Это, конечно, не означает, что характеристика этих отношений в нашем курсе должна даваться по схеме “все наоборот” по сравнению с правоотношениями других видов. Базисные черты правоотношений, описанные в соответствующих главах (урегулированные правом общественные отношения, наличие объектов, определяющих направленность правоотношений, субъектов, «осуществляющих волевое поведение, прав и обязанностей у них, обеспечение с помощью правоотношений меры дозволенного и необходимого поведения и т.д.), сохраняют силу и здесь.

Объект уголовно-правового отношения, однако, является удвоенным или даже утроенным. Уголовно-правовые отношения направлены, во-первых, на охрану и защиту нормального функционирования конституционных, гражданских, семейных, трудовых, административных и любых иных правоотношений, вызываемых к жизни и регулируемых любой отраслью права. Охраняя и защищая эти правоотношения, уголовно-правовые отношения участвуют в их регулировании путем определения меры (пределов) правомерного поведения, предупреждая нарушение этих пределов общественно опасными действиями. Во-вторых, в случае совершения этих действий объект уголовно-правового отношения как бы разделяется: оно продолжает предостерегать от преступлений участников других правоотношений в сфере, в которой проявилось преступное поведение, и вместе с тем направляется на новый объект — реализацию уголовной ответственности виновного.

В-третьих, появление этого нового объекта вызывает к жизни еще один (третий) объект, являющийся как бы обязательным спутником целенаправленной реализации уголовной ответственности, а именно: обеспечение удовлетворения права жертвы преступления на восстановление нарушенных благ или их возмещение.

Специфика рассматриваемых отношений связана и с субъектной их характеристикой. Субъект — член общества, осуществляющий права и обязанности, установленные уголовным правом в качестве общеобязательных требований (обязанность не совершать действий, запрещенных уголовным законом, право быть гарантированным от уголовной ответственности, если нарушение им установленной меры поведения в других правоотношениях не является преступным по букве уголовного закона, право реализовывать позитивное поведение, дозволяемое уголовным законом в экстремальных ситуациях). В случае нарушения этих требований он превращается (трансформируется) в субъекта, обязанного подчиниться реализации уголовной ответственности и вместе с тем имеющего права, которые защищают его от произвола. Появляется еще один субъект — жертва преступления (потерпевший), права и обязанности которого связаны с восстановлением или возмещением утраченных благ и с содействием реализации уголовной ответственности виновного. Наконец, еще один субъект уголовно-правовых отношений — орган, выступающий по поручению государства, — также видоизменяется по мере развития уголовно-правового отношения. На этапе, обеспечивающем соблюдение членами общества обязательных требований воздерживаться от поведения, запрещенного уголовным законом, речь идет о государственном органе, устанавливающем эти требования и создающем условия для их доведения до всеобщего сведения. Но после совершения преступления субъектом, участвующим в реализации уголовной ответственности, являются последовательно: орган, обнаруживающий преступление (получающий информацию о нем), осуществляющий расследование (достоверно устанавливающий наличие или отсутствие факта преступления по сведениям о нем или констатирующий невосполнимую недостаточность таких сведений), суд (реализующий уголовную ответственность путем применения государственно-принудительного воздействия к виновному либо оправдывающий привлеченное лицо), суд кассационной инстанции (разрешающий вступление приговора в законную силу или отказывающий в этом).

Сам по себе состав половых преступлений считается формальным, поэтому ответственность налагается на виновного сразу после совершения деяния вне зависимости от конечного результата. Под субъектом здесь понимается любое физическое лицо, которое на момент совершения преступления было вменяемым и ему исполнилось 14 лет, то есть, оно достигло возраста уголовной ответственности.

С субъективной стороны изнасилование всегда совершается с прямым умыслом. Однако на стадии приготовления человек может совершить добровольный отказ от преступления и тогда его не могут судить по уголовному законодательству, даже если изначально в его мотиве было заложено желание совершить его. Достаточно часто мотивы таких преступлений сугубо сексуальные, то есть виновное лицо хочет удовлетворить страсть, однако на практике бывают случаи изнасилований из мести или даже через подставных лиц.

В чем особенности уголовно-правовых отношений: понятие, виды

Уголовное правоотношение основано на конкретном юридическом факте, который заключается в совершении определенным лицом какого-либо деяния, квалифицируемого как преступное, либо же бездействия, повлекшего причинение вреда жизни и здоровью другого субъекта.

В некоторых случаях факт нарушения никак не зафиксирован, например, не возбуждено дело в правоохранительных органах, не установлена личность главного участника или отсутствует доказательная база.

На уроках обществознания в 9 классе при презентации уголовно-правовых отношений рассматривается их структура:

Все уголовные правоотношения делятся на два вида. Первый — это охранительные, они направлены на практическую реализацию и охрану норм и положений, предписанных административным, гражданским, трудовым, семейным и другим законодательством. Второй вид — регулятивные отношения. Их особенность заключается в восстановлении нарушенных прав и свобод, возмещении ущерба потерпевшим.

В этой сфере гражданам предоставляется право причинения вреда тому, кто виновен в совершении преступления или посягательстве на охраняемый объект (самооборона, предупреждение противоправного действия).

Каждый человек, проживающий в цивилизованном государстве, имеет свой правовой статус.

Соответственно, каждый человек является частью страны, и должен знать, что в этом государстве дозволено, а какие действия находятся под строгим запретом.

В современном мире, даже ничем не связанный человек с юриспруденцией, должен знать, в чем особенности уголовно правовых отношений, это позволит ему при необходимости, защитить свои права и интересы.

Вспомните: Каковы признаки правонарушения? Что такое юридическая ответственность? Какие виды юридической ответственности вам известны?

Подумайте: Можно ли совершить преступление путем бездействия?

Уголовное право — особая отрасль права, связанная с самой тяжелой и опасной разновидностью правонарушений — преступлениями.

Напомним: преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания.

Итак, преступление всегда деяние (действие или бездействие).

Ситуация. Одна из девятиклассниц подстерегла после занятий ученицу К. и неожиданно, свалив ее с ног, стала жестоко избивать за то, что та якобы пыталась отбить у нее парня.

Эту сцену наблюдали двое мирно беседовавших мужчин: участковый милиционер и его друг, сидевший в своем автомобиле недалеко от места происшествия. Несмотря на крики о помощи, они не реагировали.

Вскоре водитель уехал, а милиционер ушел, хотя и видел, что девушка осталась лежать на тротуаре одна, истекая кровью.

Итак, налицо преступление, как действие (со стороны школьницы, зверски избивавшей свою сверстницу), так и бездействие (лиц, наблюдавших сцену). Конечно, бездействие водителя вызывает прежде всего моральное осуждение. А вот бездействовавший милиционер вряд ли несет только моральную ответственность. Скорее всего, он совершил должностное преступление.

Деяние признается преступлением, если оно совершено виновно, т. е. умышленно или по неосторожности.

Эти уже известные вам формы вины имеют разновидности: умысел — прямой и косвенный и неосторожность — легкомыслие и небрежность. Примером прямого умысла является убийство из мести.

Лицо осознает общественную опасность своего действия, предвидит возможность вредных последствий и желает их наступления.

При косвенном умысле вредные последствия не главное в действиях преступника. Он не желает, но допускает их либо относится к ним безразлично.

А вот пример преступления, совершенного по неосторожности из-за преступного легкомыслия. 15-летний мотоциклист, желая быстрее проскочить перекресток, поехал на красный сигнал светофора.

При этом он сбил ребенка, который в результате наезда стал инвалидом. Здесь два правонарушения: проезд на запрещенный сигнал светофора — административный проступок и преступление.

Подросток предвидел возможность наступления вредных последствий, но при этом самонадеянно рассчитывал избежать их.

Преступления по неосторожности совершаются и в результате преступной небрежности. Так, 14-летний Д., осматривая на квартире своего друга охотничье ружье, не проверил, заряжено ли оно, и нажал на курок. Раздался выстрел, и другу было причинено тяжелое ранение. Д. не предвидел наступления вредных последствий, хотя при необходимой предусмотрительности должен был их предвидеть.

Наказуемость как признак преступления означает, что за данное деяние в УК РФ предусмотрено конкретное наказание. Оно является возможным, т. е. может и не последовать, если, к примеру, не доказана вина или обнаружились обстоятельства, исключающие преступность деяния. Напомним, что одним из таких обстоятельств является необходимая оборона.

Необходимая оборона — это правомерная защита от общественно опасного посягательства путем причинения вреда нападавшему. Согласно статье 45 Конституции РФ, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми не-запрещенными законом способами.

Однако это право, как и другие права человека, имеет свои границы, выходя за которые нарушаются пределы допустимой обороны (или самообороны). Поэтому в определении говорится о правомерной необходимой обороне.

Каковы же условия ее правомерности? Во-первых, необходимая оборона возникает только при наличии общественно опасного посягательства, причем оно должно быть реальным, а не мнимым. Например, человек идет за вами, и вы для «подстраховки» причиняете ему вред (скажем, сбиваете с ног) только потому, что он кажется вам подозрительным.

В этом случае ваши действия неправомерны, и вы будете нести уголовную ответственность за умышленное причинение вреда. Во-вторых, вред можно причинять лишь лицу, совершающему нападение. Если пострадают другие люди, то содеянное может рассматриваться как умышленное или неосторожное преступление. В-третьих, должна соблюдаться соразмерность защиты нападению.

Например, 16-летний юноша, у которого нападавший отобрал мобильный телефон, погнался за обидчиком и, когда тот, оступившись, упал и выронил телефон, стал избивать его ногами, нанося тяжелые телесные повреждения. Действия юноши могут расцениваться как превышение пределов необходимой обороны, он применил средства, в которых не было необходимости для защиты.

При определении признака соразмерности учитывается множество факторов, среди которых — внезапность нападения. При неожиданном нападении человек не может объективно оценить степень и характер опасности, поэтому его действия не являются превышением необходимой обороны. Подчеркнем, что оборона — защита от нападения, а не стремление учинить над нападающим самосуд.

Правоприменительная практика выделила разные виды уголовно-правовых отношений.

В настоящий момент их два:

  • охранительные;
  • регулятивные.

Они имеют тесную взаимосвязь, дополняя друг друга и формируя полноценную систему. Специфика такого деления в том, что разновидности качественно заменяют друг друга в момент совершения преступного деяния.

Они подразумевают отказ гражданина совершать деяния, содержащие признаки правонарушений, регулируемых УК РФ.

Существует 2 формы законопослушного поведения:

  1. Отказ от совершения правонарушения. Гражданин, не совершавший убийство, таким путём будет исполнять свою обязанность, предусмотренную законом. В данном случае речь идёт о пассивном взаимодействии с государством, совершение каких-либо активных действий не требуется.
  2. Выполнение правомерных действий, образец которых прописан в УК РФ. Ст. 124 предусматривает оказание врачом медицинской помощи больному.

Невыполнение обязательных действий будет основанием для применения санкций статьи. Однако нужно понимать, что виновным лицо будет признано, если оно не только имело возможность оказать помощь, но и было обязано это сделать для исполнения своих трудовых функций. Структура нормы, предусматривающей такое начало уголовных правоотношений, всегда включает в себя условие, при котором гражданин обязан совершить указанное действие.

Уголовное право — одна из основных отраслей национального российского права. В нем содержатся нормы, определяющие преступность и наказуемость деяния, основания уголовной ответственности, систему наказаний, порядок и условия их назначения, а также основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Уголовное право регулирует социальные связи, возникающие в сфере уголовно-правовых отношений. Особенность уголовных правоотношений состоит в том, что они возникают только между гражданами, нарушившими уголовный закон, и государством. Многие теоретики права считают, что уголовные правоотношения возникают с момента совершения преступления и заканчиваются с момента снятия или погашения судимости. Эта особенность определяет предмет уголовного права.

Уголовно-правовое отношение: понятие, содержание, субъекты

Уголовное право— это отрасль права, совокупность юридиче­ских норм, которые определяют преступность и наказуемость дея­ния, а также основания уголовной ответственности и освобожде­ния от нее.

Справочно: Что такое право.

Предмет в уголовном праве — это то, что регулируется и охраняется его нормами, все, что исследуется наукой уголовного права, все, что изучается в рамках соответствующей учебной дисциплины студентами — будущими юристами. В отличие от других отраслей права уголовное право (и уголовное законодательство как его форма) имеет «двуединый» предмет, который в соответствии с задачами, решаемыми при помощи уголовно-правовых норм, включает в себя: предмет уголовно-правовой охраны и предмет уголовно-правового регулирования.

Предмет уголовно-правовой охраны составляют позитивные общественные отношения — наиболее важные из них, связанные с обеспечением нормальных условий жизни личности, общества и государства (ч. 1 ст. 2 УК), которые регулируются нормами других отраслей права (конституционного, гражданского и т.д.). Нормы уголовного права обеспечивают охрану таких общественных отношений, устанавливая правовые последствия посягательств на них.

Предмет уголовно-правового регулирования образует совокупность двух основных разновидностей общественных отношений:

  • отношения, возникающие в связи с совершением преступления между лицом, его совершившим, и государством в лице правоприменительных органов по поводу обеспечения справедливой и целесообразной реакции государства на совершение преступления;
  • отношения, возникающие вследствие допускаемого уголовным законом причинения вреда правоохраняемым объектам при обстоятельствах, исключающих преступность деяния (необходимая оборона, крайняя необходимость и др.), при добровольном отказе от преступления и т.п.

Особенности уголовного права заключаются в том, что уголов­ная ответственность применяется только к физическим лицам, и в том, что единственным источником уголовного права является Уголовный кодекс РФ. Никакие другие правовые акты и судебные решения не могут устанавливать нормы уголовного права. Таким образом, в уголовном праве действует принцип «то деяние, кото­рое не рассматривается в уголовном законе в качестве преступле­ния, преступлением не является».

В настоящем система уголовного права состоит из общей и специальной частей. В общей раскрываются базовые понятия преступления и наказания, основания привлечения к уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответственности и от наказания, порядок назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера. Специальная часть посвящена конкретным преступлениям, в ней указываются какие конкретно деяния являются преступными с указанием признаков составов преступлений, а также определяются виды и размер наказания за конкретные преступные деяния. Необходимо отметить, что в отдельных странах выделяется ещё 3 часть, которая регулирует, по факту, административные правонарушения при отсутствии соответствующего кодекса. Однако в Канаде и в США есть ещё преступления, признанные более опасными для общества, чем административные правонарушения, но менее опасными по сравнению с преступлениями. Их называют «уголовными проступками». В настоящее время Верховным судом РФ разработан пакет поправок для включения в действующий УК РФ понятия уголовного проступка, к которым предлагается отнести ряд совершенных впервые преступлений небольшой тяжести.

Основным источником уголовного права является уголовный закон. В отношении стран с континентальной системой права, к которым относится РФ, это уголовный кодекс. Причём всё уголовное законодательство делится на узкокодифицированное (нормы уголовного права содержатся исключительно в кодексе) и широкое. В последнем случае уголовное право включает в себя не только кодекс, но и другие законы, которые также устанавливают соответствующую ответственность. В качестве примера можно привести Францию, где правительство принимает ордонансы, закрепляющие уголовную ответственность за совершение тех или иных преступлений.

Англо-американская правовая система знакома, помимо прочего, с таким источником как судебный прецедент. В отдельных государствах источниками уголовного права являются также религиозные нормы.

В Российской Федерации важное значение в толковании норм уголовного права, закреплённых в кодексе, имеют также Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, которые не являясь источником права в буквальном смысле (они не устанавливают нормы права), содержат важные для практического применения и обязательные для применения судами разъяснения по вопросам действия тех или иных норма права.

Уголовное право как отрасль права имеет не только свой предмет, но и собственный метод или, точнее, методы. Методы в уголовном праве — это то, как, при помощи каких приемов, способов и средств оно решает стоящие перед ним задачи, связанные с регулированием и охраной общественных отношений (отрасль права и отрасль законодательства), их исследованием (наука) и изучением (учебная дисциплина). Понятием «метод уголовного права» охватывается совокупность методов уголовного права как отрасли права и отрасли законодательства, как отрасли науки и как учебной дисциплины.

Особенности и значимость общественных отношений, образующих предмет отрасли уголовного права, а также его «двуединый» характер определяют и специфику методов уголовного права.

Методы уголовного права как отрасли права и как отрасли законодательства представляют собой совокупность приемов, способов и средств, при помощи которых осуществляется:

  • правовая охрана общественных отношений (методы уголовно-правовой охраны);
  • правовое регулирование общественных отношений (методы уголовно-правового регулирования).

Методы уголовно-правовой охраны — это прежде всего метод запрета совершения общественно опасных деяний, который в свою очередь обеспечивается совокупностью методов, связанных с криминализацией деяний и пенализацией преступлений. Уголовно- правовые нормы, решая задачу охрану общественных отношений от преступных посягательств, определяют, какие общественно опасные деяния следует признавать преступлениями, запрещают такие деяния и предусматривают наказания и иные меры уголовно-правового воздействия за нарушение установленного запрета.

Запрет призван удерживать от совершения преступления «неустойчивых» граждан угрозой применения уголовно-правовой санкции и тем предупреждать совершение преступлений со стороны указанных лиц и, соответственно, охранять установленный правопорядок от нарушений.

Методы уголовно-правового регулирования — это способы регулирования общественных отношений, возникающих в связи с совершением преступлений или предусмотренными уголовным законом формами непреступного поведения и составляющих предмет уголовно-правового регулирования.

Регулирование этих отношений осуществляется следующими методами:

  • применением в отношении лица, совершившего преступление, наказания или иной меры уголовно- правового воздействия (включая освобождение от уголовной ответственности и (или) от уголовного наказания);
  • исключением уголовной ответственности за причинение определенного вреда при добровольном отказе от совершения преступления, при обстоятельствах, исключающих преступность деяния; стимулированием позитивного поведения виновного лица после совершения им преступления (деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим);
  • применением в предусмотренных законом случаях иных мер уголовно-правового характера (принудительных медицинских мер, конфискации имущества).

В уголовном праве реализуются все три метода правового регулирования, отмечаемые в обшей теории права:

  1. предоставление права,
  2. возложение обязанности
  3. и установление запрета.

Уголовное право каждого государства отличается определённой спецификой. Тем не менее можно выделить особенности, характерные для конкретных семей. В отношении континентальной речь будет идти о следующем:

  • кодификация;
  • абстрактный характер конкретных норм;
  • запрет или же ограничение судебного правотворчества, то есть понятие судебного прецедента в уголовном праве отсутствует;
  • нет или почти нет юридических фикций (юридическая фикция – это особый приём законотворчества, при котором известный несуществующий факт признаётся существующим или наоборот, например, погашение судимости по истечении определенного срока, то есть законом определяется, что лицо, в действительности совершившее преступление, признается при определенных условиях его не совершившим).

К континентальной системе праваэтой семье относится большинство стран Африки, континентальной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки. Страны бывшего СССР тоже включены в данную группу.

  • прецедентное право;
  • казуистический характер норм;
  • слабая распространённость кодексов;
  • большое количество юридических фикций.

В эту группу входит Великобритания и почти все англоязычные страны.

В отдельную категорию нужно выделить государства с мусульманским правом. Для него характерно:

  • использование религиозных норм в качестве основного источника уголовного права
  • криминализация аморальных проступков;
  • суровые наказания, в том числе и телесные, неприемлемые с точки зрения нарушения основных права и свобод человека и гражданина;
  • первоочерёдное значение имеет нарушение религиозных норм.

Нужно отметить, что к данной системе права относятся не все мусульманские страны, а только некоторые из них, где до сих пор действует шариат. Это Судан, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и ряд других.

Также большинство специалистов выделяют семью обычного права. Для неё в плане уголовной отрасли присуще следующее:

  • отсутствие конкретного источника, то есть регулируется всё обычаем;
  • защита ценностей и самого факта существования семьи, рода и племени;
  • оформление процессуальных обрядов в сверхъестественную подоплёку.

Такое уголовное право характерно для ряда стран Азии, Африки, а также для аборигенов Австралии. В чистом виде данная правовая семья в современном мире уже практически не встречается. Однако отдельные элементы до сих пор можно обнаружить в перечисленных странах.

Первым делом стоит понимать, что для того, чтобы преступление было признано убийством, ему необходимо иметь несколько признаков:

1. Смерть человека обязательно должна быть насильственной, то есть к ней привело принудительное воздействие иного лица. Именно поэтому несчастные случаи и самоубийства не могут быть признаны убийством, несмотря на то что конец один — смерть.

2. Вторым признаком всегда является противоправность деяния. Убийство всегда преследуется по закону, потому что оное предусмотрено в уголовном законодательстве страны. Именно этим отличаются непосредственно убийство и правомерное лишение жизни в порядке самообороны. Убийцами также нельзя признавать тех, кто ответственен за приведение в исполнении смертного приговора.

В понятии о видах преступлений отдельно рассматривается степень их тяжести. Определены четыре вида:

  • Категория небольшой тяжести предполагает виды деяний, повлекшие за собой причинение незначительного ущерба другим лицам. Наказание предусматривает лишение свободы на непродолжительный срок, общественные работы или выплату штрафа. Согласно российскому законодательству, в данную категорию попадают преступления, при которых срок наказания не превышает 2 лет. Пример: разглашение профессиональной тайны, неподобающее отношение к усыновленным детям.
  • Деяния, при которых наказанием является лишение свободы на несколько лет – средняя тяжесть. Этот показатель отличается в зависимости от действующих законов страны. По российским стандартам закона – срок наказания не превышает 5 лет. В качестве примера выступает незаконное ведение коммерческой деятельности или подмена ребенка в родильном доме.
  • Тяжкие преступления, предполагающие срок наказания до десяти лет тюремного заключения. Примерами являются: пытки, похищение человека, причинение физического вреда или лишение свободы без законных оснований.
  • Особо тяжкие преступления. Данная категория отличается от других по составу преступления. В первые три категории входят преступления, совершенные по преднамеренному умыслу и по неосторожности. Но особо тяжкие преступления не могут быть следствием неосторожности. В эту категорию входят виды преступлений, наказание которым предполагается от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. В эту категорию безусловно относят преступные деяния, представляющие угрозу национальной безопасности, убийство одного или нескольких человек.

Преступность как деструктивное явление изучается не только в рамках юриспруденции, но и со стороны других наук. Значение понятия преступления имеет разные теоретические базы в зависимости от контекста рассмотрения.

Помимо приведенных выше признаков уголовно-правовая характеристика ст. 105 выражается еще и в выделении всех субъективных и объективных сторон.

1. Под объектом данного преступления понимается жизнь другого лица, которая была отнята в результате совершенного деяния. Этот вред невозможно загладить, поскольку воскресить умершего человека невозможно.

2. В объективную сторону убийства входит то, что смерть была причинена противоправно из-за того, того виновный совершил общественно опасное действие или попросту бездействовал. Причем обязательным в таком составе должно быть наступление последствия и причинная связь между ними.

Для всех категорий граждан, грабеж является общественно опасным деянием. Он создает препятствия для нормальной жизни людей. Общественная опасность грабежа в том, что он может легко перейти в более тяжелые и серьезные преступления:

  1. Разбой – При нанесении потерпевшему травм
  2. Бандитизм – при совершении преступления группой лиц, неоднократное совершение подобных действий

Не меньшую общественную опасность, грабеж несет в виде привлечения к правонарушениям подростков, которые не достигли совершеннолетия. Совершенное преступление изменяет нравственность человека, меняя судьбу, не давая полноценно развиваться в обществе.

К посягательствам данной группы относятся все виды убийств т.е. незаконным лишением жизни человека путем действия или бездействия.

Исключением является ст.109 УК РФ, где смерть наступает хотя и от неправомерного поведения, но по мимо воли виновного в связи с чем оно называется не убийством, а причинением смерти по неосторожности. Нельзя считать убийством и доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ).

В данную группу эти два преступления включены по признаку объекта не смотря на значительные отличия в объективной и субъективной сторонах состава преступления.

Что понимается под убийством?

Под убийством действующее уголовное законодательство понимает противоправное умышленное лишение жизни другого человека.

Умышленные убийства по степени общественной опасности подразделяются на три вида:

А) простое т.е. без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч.1 ст.105 УК РФ, ст.106 УК РФ);

Б) квалифицированное т.е. при отягчающих обстоятельств (ч.2 ст.105 УК РФ 13 квалифиц. признаков);

В) привилегированные т.е. при смягчающих обстоятельств (ст.106-108 УК РФ).

Покушение на мертвого человека по ошибке принятого за живого, следует рассматривать как покушение на убийство.

Основной состав убийства без отягчающих и смягчающих обстоятельств предусмотрено (ч.1 ст.105 УК РФ).

Объект убийства- жизнь человека.

Объективная сторона- убийства может быть совершена как действием так и бездействием.

Действия виновного могут быть совершены различными способами, как путем физического так и психического воздействия (испуг, душевная травма).

Убийство путем бездействия возможно в тех случаях, когда виновный обязан проявлять заботу о потерпевшем, но умышленно не делал этого (пример: мать не кормит ребенка).

Убийство- материальный составмежду наступившими последствиями смертью потерпевшего и действием (бездействием) виновного необходимо установить причинную связь.

Субъект убийства- по ст.105 УК РФ физическое, вменяемое на момент совершения преступное лицо достигшее 14 лет, по всем остальным видам убийств –16 лет.

Субъективная сторона- может быть только умышленным. Виновный сознает, что посягает на жизнь другого человека, предвидит неизбежность либо реальную возможность причинения смерти потерпевшему и желает ее наступления (прямой умысел) или сознательно допускает (косвенный умысел).

Покушение на убийство возможно только с прямым умыслом. К числу обстоятельств характеризующих субъективную сторону убийства входят мотив, цель, эмоции. Они могут выступать в качестве обязательных признаков состава.

3. Характеристика обстоятельств, отгячающих ответственность за умышленное преступление.

Ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах предусмотрена ч.2 ст.105 УК РФ.

Грабеж относится к преступлениям с материальным составам, поэтому объективная сторона данного преступления характеризуется следующими элементами:

  1. Деяние (действие).

Грабеж совершается только активными действиями, то есть открыто похитить чужое имущество путем бездействия нельзя. Из диспозиции ст. 161 УК РФ следует, что грабеж — это открытое хищение, то есть открытое изъятие и обращение чужого имущества:

  • Изъятие — некое обособление имущества из владения собственника. То есть лицо забирает не принадлежащее ему имущество на глазах у других.
  • Обращение — фактическое установление виновным лицом господства над похищенной вещью. Злоумышленник, незаконно ставя себя на место собственника, получает возможность распоряжаться и пользоваться похищенной вещью. Отметим, что обращение может быть либо в пользу виновного лица, либо в пользу других лиц.

При совершении грабежа лицо последовательно выполняет эти действия. То есть сначала злоумышленник берет имущество, а затем забирает его себе. Изъятие и обращение характеризуются постоянством. Если лицо временно заимствует чужое имущество, то говорить о грабеже нельзя.

  1. Общественно-опасное последствие (результат).

Последствием совершения грабежа является причинение ущерба собственнику или иному владельцу. То есть в результате открытого хищения имущественная масса собственника уменьшается ровно на ту вещь или на ту сумму, которую у него похитили.

  1. Причинно-следственная связь.

Для грабежа важно установить, что между действиями злоумышленника и наступившим преступным результатом была связь. То есть именно противоправные действия лица привели к тому, что имущество по итогу похищено.

Важно! Главным критерием, позволяющим отграничивать грабеж от других форм хищения, является открытость хищения.

Для грабежа характерны объективный и субъективный критерии определения открытости посягательства:

  • Объективный критерий предполагает, что есть лица, которые наблюдают за процесс изъятия, понимают характер совершаемых действий и являются для виновного лица посторонними.
  • Субъективный критерий предполагает, что эти посторонние лица находятся в поле зрения виновного лица, то есть он понимает, что он осуществляет изъятие в присутствии каких-то других лиц.

1

См.: Наумов А. В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 29.

2

Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М.: Изд-во «Норма», 2006. С. 14.

3

Различие формулировок ст. 19 Конституции РФ, которая говорит о равенстве перед законом и судом, и ст. 4 УК РФ, где говорится только о равенстве перед законом, не имеет принципиального значения. Во-первых, ст. 4 УК РФ рассматривает равенство перед законом в связи с обязанностью гражданина нести уголовную ответственность за преступление. Решающую роль в реализации последней играет суд. Во-вторых, осуществление правосудия на началах равенства граждан перед законом и судом закрепляется также в ст. 8 УПК РФ.

4

Наумов А. В. Российское уголовное законодательство. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 47.

5

Под понятиями «справедливость» и «индивидуализация» имеют в виду определение формы и размеров уголовно-правового воздействия с максимальным учетом индивидуальных особенностей конкретного случая совершения преступления и личности преступника.

6

Подчеркивая значение данных о личности, нередко говорят об усилении в законе и практике «личностного подхода». Но это выражение не надо понимать как влекущее противопоставление данных о деянии и о личности. В основе ответственности всегда лежит деяние; данные о личности указывают лишь на то, способно ли лицо нести уголовную ответственность, и используются при определении меры ответственности.

7

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. И. Бойко. Ростов-н/Д, 1996. С. 41.

8

Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть. /Под ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1996. С. 5.

9

В этой связи в литературе принцип гуманизма нередко сводили к минимизации уголовной ответственности и наказания во что бы то ни стало и в возможно значительных пределах. Эта точка зрения не основывается на уголовном законе.

10

Сухарев А. Я., Алексеев А. И., Журавлев М.П. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. М., 1997. С. 47.

11

СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.

12

Права человека. Сборник международных договоров. ООН, Нью-Йорк, 1983. С. 13.

13

СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801; 1999. № 43. Ст. 5124.

14

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1. С. 3.

15

Там же. 2003. № 12.

16

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Изд-во «Норма». 1996. С. 7.

17

См.: Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Изд-во «Спарк», 1997. С. 6.

18

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Изд-во «Юристъ», 1997. С. 55.

Уголовно-правовые отношения: понятие, виды, содержание и значение

Определение 1

Уголовное право – это самостоятельная отрасль российского права, представляющая собой совокупность юридических норм, определяющих:

  • принципы и основания для уголовной ответственности;
  • понятия и виды преступлений;
  • цели, виды и систему наказаний, а также порядок их назначения;
  • условия освобождения от уголовного наказания.

Уголовное право неразрывно связано с нормами права других отраслей законодательства Российской Федерации и, угрожая наказанием, является гарантом защиты закреплённых в них норм, принципов и ценностей. Уголовное право призвано защищать:

  • человека от посягательств на его здоровье, жизнь, честь, достоинство, свободу;
  • духовную и физическую неприкосновенность личности и её жилища;
  • тайну коммуникаций (телефонных переговоров, почтовой переписки и т. п.);
  • общественную безопасность и порядок;
  • конституционный строй Российской Федерации;
  • порядок государственного управления.

В этом заключается объективное предназначение и основная задача норм уголовного права.

В соответствии с предназначением уголовное право реализует свои специфические функции одновременно по трём направлениям:

  • защитному (охранительному);
  • превентивному (предупредительному);
  • воспитательному (регулятивному).

Предметом регулирования уголовного права являются общественные отношения, среди которых современная юриспруденция выделяет также три основных направления:

  • охранительное, возникающее между субъектом, совершившим противоправное деяние и представителем государства – дознавателем, следователем, прокурором, судьёй;
  • предупредительное, направленное на удержание граждан от действий, нарушающих закон, посредством угрозы наказания;
  • регулятивное, наделяющее граждан правом причинения вреда здоровью иным лицам при защите от опасных посягательств.

Для каждого из вышеперечисленных направлений общественных отношений существует специальный метод правового регулирования.

Охранительное направление регулируется посредством властного применения санкций уголовно-правовых норм, предупредительное – посредством установления уголовно-правовых запретов, регулятивное – посредством дозволения, т. е. наделения граждан правом применять в том числе и физическую силу в случаях необходимости самообороны.

В основе Уголовного Кодекса РФ лежат принципы:

  • Законности, предполагающий установление, применение и осуществление уголовной ответственности в строгом соответствии с правовыми нормами УК РФ, который в свою очередь определяет меру преступного деяния, его наказуемость и другие последствия, носящие уголовно-правовой характер. Согласно этому принципу, все граждане, представители следственных органов, прокуратуры и судов обязаны при рассмотрении вопросов уголовной ответственности руководствоваться исключительно УК РФ. За деяния, прямо не прописанные в УК РФ, привлекать к уголовной ответственности запрещено.
  • Равенства граждан перед законом. Согласно статье 4 УК РФ, этот принцип заключается в том, что субъекты, преступившие закон, равны перед ним независимо от:
    • происхождения;
    • национальности;
    • языка;
    • места жительства;
    • должностного или имущественного положения;
    • религиозных убеждений;
    • принадлежности к тем или иным общественным организациям и структурам;
    • пола;
    • расы.
  • Виновности ответственности (вины), подразумевающий привлечение к уголовной ответственности лишь тех лиц, чья вина в совершении противоправных действий (или бездействия), в результате которых наступили общественно опасные последствия, установлена и доказана. В противном случае привлекать лицо к ответственности, ссылаясь на УК РФ или аналогии (похожие преступления когда-то и кем-то совершенные), запрещено.
  • Гуманизма, означающий, что никакие меры наказания уголовно-правового характера, применяемые к субъекту, совершившему преступное деяние, на должны причинять ему физические страдания или унижать человеческое достоинство.
Замечание 1

На основе этого же принципа в отечественном уголовном праве предусмотрен перечень условий, при которых лицо может быть освобождено от уголовной ответственности.

  • Справедливости, являющийся наиважнейшей уголовно-правовой нормой. Согласно ей, меры уголовно-правового характера, включая наказание, применяемые к субъекту, преступившему закон, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности, особенностям личности преступника (т. е. должны быть индивидуализированы), а также обстоятельствам совершения деяния.

Каждый из первых четырёх принципов – законности, вины, гуманизма и равенства перед законом – характеризует лишь один аспект справедливости, в то время как последний – принцип справедливости – по сути является обобщающим для всех остальных.

Кроме вышеизложенных принципов, в основах уголовного права традиционно закреплены и другие. Особое место среди них отведено принципу неотвратимости уголовного наказания, требующему, чтобы ни единое уголовное деяние не осталось без соответствующего уголовного возмездия. Реализация этого принципа крайне важна для повышения эффективности борьбы с преступностью и является основным показателем качества правоохранительной деятельности уполномоченных госорганов и должностных лиц.

Нормы действующего уголовного права являются неотъемлемой частью российской правовой системы и основываются на положениях Конституции РФ, нормах международного права и иных общепринятых принципах.

Уголовное законодательство находится исключительно в ведении Конституции РФ (ст. 71, п «о»), а это значит, что вопросами регулирования уголовно-правовых отношений правомочно заниматься только федеральное законодательство: ни субъекты федерации, ни, тем более, органы муниципального уровня не наделены правом принимать нормативные акты, регламентирующие уголовную ответственность или освобождение от неё.

Уголовный Кодекс РФ является единственным системным документом уголовного законодательства. Каждый новый принятый закон, предполагающий уголовную ответственность, в обязательном порядке должен быть включён в УК РФ (как единую уголовно-законодательную базу) в качестве поправки. Ни один уголовный закон или поправка к нему не могут действовать автономно от УК РФ.

В настоящее время на всей территории Российской Федерации действует Уголовный Кодекс РФ, принятый правительством страны 24 мая 1996 года, подписанный президентом государства 13 июня 1996 года и вступивший в силу 1 января 1997 года. За прошедшие два десятилетия данный законодательный акт был серьёзно откорректирован посредством множества поправок, оформленных в виде законов и учитывающих новые реалии экономической, политической и социальной жизни страны.

Важной отличительной характеристикой уголовного законодательства является его функционирование в пространстве и во времени. Критерии действий заложены в Конституции Российской Федерации и нормативно-правовой базе УК РФ.

Согласно общепринятому правилу, преступление и меры по его наказанию определяются законами и нормами, действовавшими в момент совершения противоправного деяния, т. е. законом, который уже вступил в силу на момент совершения преступления, но не утратил своего действия. Закон считается вступившим в силу не с момента принятия, а с момента опубликования (т. е. неопубликованный правовой акт юридической силы не имеет и привлечь по нему к ответственности нельзя).

В ст. 54 Конституции РФ закреплены некоторые положения, регламентирующие дополнительные правила действия УК, позволяющие рассматривать закон как усиливающий наказание, так и смягчающий его. При этом законы, смягчающие наказание, имеют обратную силу, а усиливающие наказание – нет.

Замечание 2

Понятие «обратная сила» в законодательстве означает, что новая норма закона распространяется на преступление, совершенное до её опубликования.

К нормам закона, усиливающим уголовную ответственность, можно отнести нововведения, которые:

  • дают преступлению более жёсткую квалификацию, которая может не изменить само наказание, но привести к более тяжёлым отрицательным последствиям, например, переквалификации преступления в категорию тяжких;
  • вводят более строгое основное наказание;
  • увеличивают максимальные или минимальные санкции;
  • сокращают возможности условно-досрочного освобождения, что отягчает ответственность.

Любые подобные нормы закона, усиливающие наказание, обратной силы не имеют.

В свою очередь поправки к закону, смягчающие наказание за то или иное деяние, всегда имеют обратную силу, т. е. могут быть применены к преступлениям, совершённым до их (поправок) вступления в юридическую силу.

Функционирование уголовного закона в пространстве определяется принципами:

  • территории;
  • гражданства;
  • реальности;
  • универсальности.

Территориальный принцип рассматривается как основополагающий. Согласно ему, все лица вне зависимости от гражданской принадлежности, совершившие противоправные деяния на территории Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности.

Согласно Конституции РФ (ст.67) к принадлежащим Российской Федерации относятся:

  • территории субъектов федерации;
  • акватории морей и воздушное пространство над ними, находящиеся в пределах государственной границы;
  • внутренние воды;
  • территории распространения континентального шельфа;
  • морские акватории, входящие в соответствии с актами международного права в 200-мильную Экономическую зону;
  • территории гражданских речных, морских и воздушных судов, имеющих российскую приписку и находящихся в нейтральных водах Мирового океана или международном воздушном пространстве;
  • территории военных речных, морских и воздушных судов вне зависимости от места нахождения.

Территории российских посольств и консульств, расположенных на территориях иностранных государств, фактически не являются территориями РФ, но признаются таковыми на основании действующего на международном уровне принципа экстерриториальности со всеми вытекающими правами: на их территориях действует статус дипломатического иммунитета.

Принцип гражданства подразумевает, что все граждане России, а также постоянно проживающие на территории РФ апатриды (лица без гражданства), находящиеся за пределами РФ и совершившие там преступления против интересов РФ, попадают под действие уголовного закона РФ при условии, что против них отсутствует решение суда иного государства, вынесенное по данному деянию.

Принцип реальности подразумевает, что все иностранные граждане, а также лица, не имеющие гражданства, которые не проживают постоянно на территории РФ и совершили преступления за пределами РФ попадают под уголовную ответственность РФ в случае, если совершенное противоправное деяние было направлено против Российской Федерации.

Принцип универсальности относится к категории принципов международного права. Согласно ему, каждое правовое государство обязано применить меры уголовного права своей страны к преступнику, совершившему противоправное деяние как в отношении этой страны, так и любой другой, независимо от того, где было совершено это преступление и кем является лицо, преступившее закон. Это означает, что меры уголовной ответственности, предусмотренные УК РФ, могут быть применены к иностранным гражданам и апатридам, не проживающим постоянно на территории РФ и совершившим преступное деяние вне пределов РФ, в случаях, предусмотренных международным правом, но при условии, что преступник или преступники не были осуждены на территории иностранного государства по этому преступлению.

Уголовное право —это отрасль права, представляющая собой совокупность юридических норм, определяющих преступность и наказуемость деяний.

Нормы уголовного права регулируют уголовно-правовые отношения — вид общественных отношений, возникающих главным образом по поводу преступления. В круг преступных деяний входят хищение, убийство, вовлечение в занятие проституцией, незаконное производство и сбыт наркотиков, акты терроризма и др.

Все виды преступлений направлены против кого-то или чего-то, т. е. имеют объект. К объектам уголовно-правовых отношений, или, как говорят, уголовно-правовой охраны, принадлежат ценности общества: личность, её права и свободы; собственность; общественный порядок и общественная безопасность; окружающая среда; конституционный строй РФ; мир и безопасность человечества.

СИТУАЦИЯ

Поздно вечером 14-летние О. и М. исписали нецензурными словами в пустых вагонах метро стёкла и стены, изрезали ножом сиденья диванов.

Цель лекции: формирование представлений о предмете, принципах уголовного права.

План лекции

1. Понятие уголовного права.

2. Предмет уголовного права.

3. Система уголовного права.

4. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение.

1. Понятие уголовного права. Уголовное право входит в систему права России и является са­мостоятельной и фундаментальной отраслью права. Уголовное пра­во отличается тем, что имеет свои специфические задачи, предмет и метод правового регулирования.

Понятие уголовного права можно употреблять в нескольких значениях: как отрасль права, как отрасль законодательства, как наука.

Как отрасль права уголовное право можно определить как сово­купность юридических норм, в которых содержатся общие задачи, принципы, условия, основания уголовной ответственности, преступ­ность и наказуемость деяний, виды наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, порядок их применения, освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Уголовное право как отрасль права имеет черты, сходные с некоторыми смежными отраслями права. Наиболее тесно оно связано с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом. Их объединяет общая задача — борьба с преступностью. Определен­ное сходство уголовное право имеет с административным правом. Отличие последнего состоит в том. что предметом его регулирова­ния являются отношения, которые возникают между гражданином, организацией и государством в связи с совершением администра­тивного правонарушения, а методом регулирования — определение деяний, признаваемых административными правонарушениями, и установление за их совершение административных наказаний. Ряд вопросов связывает уголовное право с международным правом, по­скольку УК основан на общепринятых принципах и нормах этого права (обеспечение прав человека, соблюдение международных до­говоров в частности о выдаче лиц, совершивших преступление).

Уголовное право как отрасль законодательства — это совокуп­ность юридических норм, закрепленных в российском уголовном законодательстве. Так, основным источником уголовного права яв­ляется Уголовный кодекс РФ (УК РФ), который состоит из Общей и Особенной частей. В Общей части определяются: задачи и принципы УК; его действие во времени и пространстве: общие вопросы, касающиеся преступления и наказания; основания и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. Отдельные разделы посвящены уголовной ответственности несовершеннолетних и принудительным мерам медицинского характера. В Особенной части дается систематизированный по объектам уголовно-правовой ох­раны перечень составов преступлений и санкции за каждое из них.

Наука уголовного права составляет часть юридической науки. Уголовно-правовая наука представляет собой систему уголовно-правовых взглядов, идей, знаний, раскрывающих понятие уголовного закона, принципы и практику его применения, историю уголовного права и пути его развития, особенности основных институтов зару­бежного уголовного права.

Но наука уголовного права не ограничивается изучением норм права и соответствующих им уголовно-правовых отношений. Важнейшим направлением теоретического изучения выступает преступ­ление как общественно опасное явление и совокупность мер борьбы с ним. Учение о преступлении не ограничивается рассмотрением правовой стороны этого явления и регулирования условий ответственности за него, а включает в себя и изучение уголовной политики. Данный подход отвечает запросам повседневной практики органов следствия, прокуратуры, суда и тем требованиям, которые предъявляются к науке уголовного права.

2. Предмет уголовного права. Уголовное право как наука имеет своим предметом не только действующее уголовно-правовое законодательство, но и историю его развития, практику применения в России и за рубежом.

Предметом науки уголовного права признается теория уголов­ною права, изучающая общие понятия основания уголовной ответ­ственности, преступления, наказания, других институтов уголовно­го права, а также разрабатывающая проблемы борьбы с преступнос­тью. Предметом уголовного права являются и общественные отно­шения, возникающие по поводу виновного совершения обществен­но опасного деяния — преступления, предусмотренного уголовным законом, между государством в лице уполномоченного органа и ли­цом, совершившим это деяние.

Особенности предмета определяют и специфику методов регу­лирования. Метод уголовного права — это совокупность определен­ных правовых средств воздействия на общественные отношения.

В число методов уголовного права входят: запрет, применение санкций уголовно-правовых норм, стимулирование позитивного поведения лиц, совершивших преступление, и др.

Специфика метода запрета заключается в том, что никакая другая отрасль права не предусматривает таких суровых последствий нару­шения правового запрета. Законом определен порядок установления самого юридического факта — совершения преступления.

Государство возлагает на лицо, виновное в совершении преступ­ления, ответственность и применяет к нему наказание, а это лицо обязано претерпеть неблагоприятные для него последствия в связи с совершением преступления. Отношения, возникающие в связи с совершением преступления и назначением за него наказания, носят охранительный характер.

Кроме того, уголовное право выполняет и регулятивную роль, которая заключается в удержании членов общества от совершения преступлений путем установления соответствующих запретов в уголовно-правовой норме под страхом применения уголовного нака­зания.

Введение………………….……………………………………………………………………….3

1. Понятие и особенности уголовно-правовых отношений…………………7

Уголовное право составляют юридические нормы, связанные с преступностью и наказаниями за преступления.

Государство поставило перед уголовным правом следующие задачи по защите прав и свобод граждан, собственности, общественного порядка,общественной безопасности и конституционного строя. Их можно структурировать и выделить:

  • охранительную задачу;
  • и задачу по предупреждению преступлений или профилактическую.

В чем особенности уголовно правовых отношений: виды и характеристика

Они подразумевают отказ гражданина совершать деяния, содержащие признаки правонарушений, регулируемых УК РФ.

Существует 2 формы законопослушного поведения:

  1. Отказ от совершения правонарушения. Гражданин, не совершавший убийство, таким путём будет исполнять свою обязанность, предусмотренную законом. В данном случае речь идёт о пассивном взаимодействии с государством, совершение каких-либо активных действий не требуется.
  2. Выполнение правомерных действий, образец которых прописан в УК РФ. Ст. 124 предусматривает оказание врачом медицинской помощи больному.

Невыполнение обязательных действий будет основанием для применения санкций статьи. Однако нужно понимать, что виновным лицо будет признано, если оно не только имело возможность оказать помощь, но и было обязано это сделать для исполнения своих трудовых функций. Структура нормы, предусматривающей такое начало уголовных правоотношений, всегда включает в себя условие, при котором гражданин обязан совершить указанное действие.

В настоящем система уголовного права состоит из общей и специальной частей. В общей раскрываются базовые понятия преступления и наказания, основания привлечения к уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответственности и от наказания, порядок назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера. Специальная часть посвящена конкретным преступлениям, в ней указываются какие конкретно деяния являются преступными с указанием признаков составов преступлений, а также определяются виды и размер наказания за конкретные преступные деяния. Необходимо отметить, что в отдельных странах выделяется ещё 3 часть, которая регулирует, по факту, административные правонарушения при отсутствии соответствующего кодекса. Однако в Канаде и в США есть ещё преступления, признанные более опасными для общества, чем административные правонарушения, но менее опасными по сравнению с преступлениями. Их называют «уголовными проступками». В настоящее время Верховным судом РФ разработан пакет поправок для включения в действующий УК РФ понятия уголовного проступка, к которым предлагается отнести ряд совершенных впервые преступлений небольшой тяжести.

Все уголовные правоотношения делятся на два вида. Первый — это охранительные, они направлены на практическую реализацию и охрану норм и положений, предписанных административным, гражданским, трудовым, семейным и другим законодательством. Второй вид — регулятивные отношения. Их особенность заключается в восстановлении нарушенных прав и свобод, возмещении ущерба потерпевшим.

В этой сфере гражданам предоставляется право причинения вреда тому, кто виновен в совершении преступления или посягательстве на охраняемый объект (самооборона, предупреждение противоправного действия).

Основания динамики гражданских правоотношений подразделяются на материальные (экономические) и правовые. В качестве материальных оснований следует рассматривать потребности лиц и те экономические отношения, в которые они вступают для получения материальных и иных благ в целях удовлетворения своих потребностей. Так, в качестве материальных оснований следует рассматривать потребности в пище, в жилье, в одежде и т.д. и т.п.

Правовые основания неоднородны. Существуют, во-первых, нормативные основания – нормы права, регулирующие отношения, входящие в предмет гражданского права, ибо если отношение не регулируется правом, то не появится и правоотношение. Во-вторых, правосубъектные основания – в гражданском правоотношении может участвовать только тот, кто обладает правосубъектностью, кто является субъектом права гражданского, ибо невозможно существование безсубъектного правоотношения. В-третьих, юридико-фактические основания, т.е. факты с которыми нормы права связывают возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей у субъектов.

Первые два из названных оснований – нормативные и правосубъектные – именуют предпосылками движения гражданских правоотношений, поскольку они создают лишь абстрактную возможность динамики правоотношения, а основаниями движения правоотношений называют юридические факты, благодаря которым абстрактно существующая возможность динамики правоотношения становится реальностью.

Из сказанного вполне очевидно значение оснований динамики гражданских правоотношений – юридических фактов. Кроме того, понимание категории юридических фактов способствует совершенствованию правовых норм, устанавливающих, какие юридические факты влекут те или иные правовые последствия. Понимание учения о юридических фактах дает возможность знать, вследствие чего появляется то или иное право, откуда появилась обязанность, что повлекло изменение права или обязанности либо прекращение того или другого, и т.д.

Юридический факт представляет собой факт реальной действительности, с которым нормы действующего права связывают возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения.

В данном определении отражены существенные признаки юридического факта: 1) это факт реальной действительности, он существует вне зависимости от сознания; 2) юридический факт предусмотрен правовой нормой, он потому и юридический (факт), что назван в норме права как основание динамики правоотношения; 3) на основе норм права юридический факт влечет динамику правоотношения.

Перечисление разных групп юридических фактов содержится в ст. 8 ГК.

Юридические факты классифицируются по различным основаниям, в первую очередь в зависимости от того, какие они влекут правовые последствия:

1) правообразующие, например изготовление вещи влечет возникновение права собственности;

2) правоизменяющие, например соглашением сторон изменяется цена за проданный товар (правоизменяющий юридический факт – соглашение об изменении цены);

3) правопрекращающие, например уничтожение вещи влечет прекращение права собственности на эту вещь.

Такая классификация имеет значение прежде всего с познавательной точки зрения. Однако необходимо иметь в виду, что один и тот же юридический факт может быть одновременно правообразующим для одного лица и правопрекращающим – для другого. Например, договор дарения вещи влечет прекращение права собственности на нее у дарителя и возникновения права собственности у одаряемого. Бывает даже, что один факт является одновременно и правообразующим, и правоизменяющим, и правопрекращающим. Так, при уступке требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) происходит прекращение права цедента, появляется право у цессионария и изменяется адресат исполнения обязанности у должника (должен был исполнить цеденту, после уступки требования – цессионарию (ст. 388–389 ГК). Поэтому следует иметь в виду некоторую условность указанной классификации. Иногда в этот же логический ряд включают правоподтверждающие и правопрепятствующие юридические факты.

К числу первых относят, например, акт регистрации права собственности на недвижимое имущество, если закон предусматривает возникновение такого права независимо от того, была ли регистрация (п. 2 ст. 8.1, 131 ГК). Правопрепятствующим юридическим фактом именуют факт, наличие которого препятствует возникновению, изменению или прекращению прав и обязанностей. Например, состояние в браке препятствует заключению нового брака.

Наиболее значимой и с теоретической, и с практической точки зрения является классификация юридических фактов на действия и события. Критерий деления: наличие или отсутствие воли субъектов в появлении данного факта.

Юридические события – факты реальной действительности, развивающиеся независимо от воли субъекта. Они бывают абсолютными и относительными. Абсолютные события как при появлении, так и в ходе развития ни в коей мере не связаны с волей субъектов (землетрясение, ураган и т.п.). Относительные события характеризуются тем, что появление их в той или иной мере связано с волей, но развитие их происходит независимо от воли субъектов. Хрестоматийными примерами относительных событий являются такие факты, как пожар в результате поджога, рождение человека, смерть человека, наступившая в результате нанесения тяжких телесных повреждений, и т.д.

События в данном случае называют юридическими потому, что в нормах права они указываются в качестве обстоятельств, влекущих правовые последствия.


Похожие записи:

Добавить комментарий